Вещно правовые способы защиты права собственности сущность виды

Оглавление

78. Негаторный иск. Иск о признании права собственности

Негаторный
иск – иск о защите права собственности
от нарушений, не связанных с лишением
собственника владения имуществом. Цель
негаторного иска – устранение для
собственника препятствий в пользовании
имуществом. Правом на негаторный иск
обладают как собственник, так и титульный
владелец вещи.

При
предъявлении негаторного иска истец
должен доказать :

  1. Наличие
    у него права собственности на имущество

  2. Факт
    нахождения этого имущества в его
    владении

  3. Факт
    создания ответчиком препятствий в
    осуществлении истцом правомочий по
    пользованию этим имуществом

  4. Отсутствие
    у ответчика законных оснований
    пользования спорным имуществом

https://www.youtube.com/watch{q}v=upload

Исковая
давность не распространяется
на требования по негаторному иску.

Иск
о признании права собственности
– это внедоговорное требование
собственника имущества о подтверждении
перед третьими лицами факта принадлежности
истцу права собственности на спорное
имущество, не соединенное с конкретными
требованиями о возврате имущества или
устранении препятствий. Иск может быть
заявлен собственником индивидуально-определенной
вещи как владеющим, так и не владеющим
ею.

Предметом
иска является лишь констатация факта
принадлежности истцу права собственности.

Необходимым
условием защиты является подтверждение
истцом своих прав на имущество ( документы,
свидетельские показания).

1. Понятие интеллектуальной деятельности и ее результатов.

1)
правовое рег-е в данной сфере обеспечивалось
подзаконными актами (кроме АП – с сер.
60-х – раздел ГК РСФСР 1964 г.);

Вещно правовые способы защиты права собственности сущность виды

2)
низкий уровень правовой охраны прав
непосредственных создателей творческих
достижений и лиц, приобретавших права
пользования ими (н-р, срок охраны АП –
25 лет после смерти автора, до 1973 г. – 15
лет; права исполнителей и иных обладателей
смежных прав законом вообще не охранялись;
создатели изобретений и пром. образцов
часто были лишены возможности получения
патентов на свои разработки).

3)
широкое вмешательство гос-ва во
взаимоотношения создателей творческих
достижений и их пользователей (н-р, в АП
– типовые договоры, имевшие для сторон
нормативный характер; строгая регламентация
ставок авторского вознаграждения).

4)
на праве того времени лежал отпечаток
социалистич. Идеологии: а) основная
форма охраны изобретений и пром. образцов
– не патент, а авторское свидетельство,
закреплявшее исключительное право на
использование не за создателями, а за
гос-вом; б) в АП – свободное использование
выпущенных в свет пр-ий в кино, радио и
ТВ, в газетах, т.п. И АП, и изобретательское
право допускали принудительный выкуп
таких прав, возможность выдачи
принудительных разрешений на их
использование.

5)
неэффективный механизм защиты нарушенных
прав – незначительные санкции, сложность
и длительность судебной процедуры, т.п.

Отношения,
связанные с охраной и использованием
объектов ИС, входят в предмет рег-я ГП
РФ (ст.2 ГК РФ).

А) в отличие от
объектов вещных прав результаты ИД
имеют идеальную природу. Произведения
науки и техники – опр. системы
научно-технических понятий. Лит. и худ.
произведения – система лит. и худ.
образов. Такие результаты не амортизируются,
могут устаревать лишь морально.

Б) право не
воздействует прямо на мыслит. процессы.
Оно вырабатывает правовые формы орг-ии
НТ и иной творческой деятельности и
закрепляет условия охраноспособности
ее результатов.

Наряду
с этим ИП устанавливается на средства
индивидуализации ЮЛ, а также инд-ии
выполняемых работ или услуг: фирменные
наименования, тованые знаки, знаки
обслуживания, наименование мест
происхождения товаров. Их главная
ценность (в отличие, н-р, от произведений)
заключена не в самих в себе, а в содействии
с их помощью созданию конкурентной
среды. ИП на средства инд-ии закрепляется
не за их разработчиками (н-р, художниками),
а за лицами, зарегистрировавшими их а
свое имя.

В нашей стране
термин «ИС», считавшийся неприемлемым
с конца XIX
века, вновь вошел в научный оборот и в
зак-во в начале 90-х г., а окончательно
был узаконен Конституцией РФ 1993 г. (ст.44
– ИС охраняется законом). Новый ГК РФ
(ст.138), из анализа данной статьи видно,
что: ИС – сов-сть ИП на рез-ты ИД, а также
некоторые иные приравненные к ним
объекты, в частности ср-ва инд-ии уч-в
гражд.

оборота и производимой ими
продукции (работ, услуг). Перечня
конкретных объектов ИС в ГК нет, но
охрана рез-в ИД и других приравненных
к ним объектов обеспечивается лишь «в
случаях и в порядке, уст-х наст. Кодексом
и другими законами». Для отнесения того
или иного рез-та ИД или иного объекта к
ИС необх. прямое указание закона.

https://www.youtube.com/watch{q}v=ytdeven-GB

Такой подход
оправдан, т.к.:

  1. сейчас отсутствуют
    возм. для обеспечения охраны любых
    интелл. достижений;

2) предоставление
охраны некоторым рез-м вряд ли
целесообразно. Не вызывает возражений
предоставление охраны для научных идей,
гипотез, теорий, открытий и рац.
предложений.

Вещно правовые способы защиты права собственности сущность виды

Отсутствие в ГК
указания на конкретные виды охраняемых
объектов ИС предоставляет возм. путем
принятия соотв. законов или внесения в
них изменений и дополнений относить к
их числу те или иные рез-ты ИД. Н-р, только
за последние 10 лет круг охраняемых в РФ
объектов ИС пополнился полезными
моделями, НМПТ, топологиями ИМ, программами
для ЭВМ, базами данных, служебной и
коммерческой тайной, объектами смежных
прав.

Международные
соглашения об ИС (ч.4 ст.15 Конституции
РФ – составная часть нашей правовой
системы): п.8 ст.2 Конвенции, учреждающей
ВОИС, от 14.07.1967 г. – ИС включает в себя
права, относящиеся к:

  • лит., худ. и научн.
    пр-ям;

— исполнит. деят.
артистов, звукозаписи, радио- и ТВ
передачам;

  • изобретениям во
    всех областях чел. деят.;

— научным открытиям;

— пром. образцам;

— ТЗ, ЗО, фирменным
наименованиям и коммерч. обозначениям;

— защите против
недобросовестной конкуренции;

https://www.youtube.com/watch{q}v=ytcopyrighten-GB


все другие права, относящиеся к ИС в
пр-ой, научной, лит. и худ. областях.

1)
По мнению Л.Б. Гальперина и Л.А.
Михайловой, владение – нахождение
материалов в обладании субъекта ИС;
пользование – эксплуатация мат. носителей
творчества в соотв. с их назначением;
распоряжение – предоставление
собственнику возможности опр. юрид.
судьбы объекта ПО ИС («ИС: сущность и
правовая природа \ Право пром. и ИС.
Новуосибирск. 1992. С.15).

Критика
проприетарной
концепции
прав на рез-ты ИД: вещно-правовой режим
собственности (используемый в отношении
материальных объектов и включающий
правомочия владения, пользования и
распоряжения данными объектами)
неприменим к нематериальным достижениям
умственного труда. Он приемлем лишь для
мат. носителей рез-в этого труда (п.5 ст.6
Закона «Об авторском праве и смежных
правах»).

А) владения (нельзя
физически обладать идеями и образами);

Б) пользования (НТ
идеи и ЛХ образы могут одновременно
находится в пользовании бесчисленного
круга субъектов). При этом они не
потребляются и не изнашиваются.

В) специфика
распоряжения творческими рез-ми: Продавец
(лицензиар) ИП сам не лишается возм.
продолжать их использовать. При уступке
ИП не идет речь о скрытых дефектах,
необх. осмотра покупателем, о порядке
доставки вещи, нет необходимости
описывать вещь в договоре (описания
изобретений публикуются).

Т.о.
традиционные правомочия собственника
не отражают существен. Черт права на
пр-ие. Возможно параллельное владение
широкого круга лиц таким объектом, при
этом отсутствует защита владения,
приобретение права возможно только в
силу создания объекта или заключения
д-ра (невозможны оккупация, приобретение
по давности владения);

практически
неприменимы варианты уничтожения
собственником вещи, отказ от нее.
Ограниченность срока защиты указанных
объектов (а в АП наличие связи срока с
продолжительностью жизни автора) в
корне противоречит идее ПС как вещного
права. ИП имеют то же общ. значение, что
и ПС: «ИП выполняет ту же функцию в
отношении немат. объектов, что и ПС в
отношении мат. объектов (В.А. Дозорцев).

Вещно правовые способы защиты права собственности сущность виды

2) Теория
интеллектуальных прав (основатель –
Пикард): ИС – собственность особого
рода, объектами права такой собственности
являются неосязаемые и бестелесные
вещи.

1) ИП – абсолютные:
а) 3-и лица обязаны воздерживаться от
действий, не согласующихся с правом; б)
обязанности пассивных субъектов имеют
форму запрещения; в) нарушение права
может последовать со стороны любого
лица; г) иск для защиты может быть
направлен против каждого лица, нарушающего
право; д) право возникает независимо от
воли пассивных субъектов.

2) исключительность
этих прав – другая сторона их абсолютности.
Использование соотв. объекта возможно
либо самим правообладателем, либо с его
прямого разрешения. Однако в отличие
от ПС здесь ведущую роль играет запрет.
«Право положительное – ИП на применение
объекта имеет ценность и приобретается
именно для того, чтобы иметь возможность
реализовать право отрицательное, не
допустить применения третьими лицами
этого объекта» (Н.А. Райгородский).

3) имеют самост.
экономическ. ценность – легкость
вовлечения в экон. оборот и обеспечение
возм. обособить их от личности создателя
соотв. объекта (в отличие от неимущ.
прав);

4) ИП имеет территр.
и временной характер (объект ИД в отличие
от мат. объекта не имеет жесткой
привязанности к опр. пространству).

5) ИП охватывают
не только строго опр. объекты, но и
незначит. Отличающиеся от него вариации
(лит. пр-е будет оставаться таковым
несмотря на пропуск некоторых фраз в
тексте; зак-во о ТЗ запрещает использование
другими лицами обозначений, сходных до
степени смешения).

ИС
– сов-сть ИП как личного, так и имущ.
характера на рез-ты ИД, а также на некотрые
иные приравненные к ним объекты, перечень
которых уст-ся зак-вом соотв. страны с
учетом принятых ею межд. обяз-в.

1) Конституция РФ
1993 г. (ст.44 – свобода творчества, ст.71 –
правовое рег-е ИС – предмет ведения
РФ).

а) Конвенция,
учреждающая ВОИС, 1967 г.;

б) Всемирная
конвенция об авторском праве 1952 г.;

в) Бернская конвенция
об охране лит. ихуд пр-ий 1886 г.;

г) Парижская
конвенция по охране пром. собственности
1883 г.;

д) Будапештский
договор о мн признании депонирования
микроорганизмов для целей патентной
процедуры 1977 г.;

е) Договор о
патентной кооперации 1970 г.;

ж) Брюссельская
конвенция о распространении несущих
программы сигналов, передаваемых через
спутники, 1974 г.;

з) Конвенция об
охране интересов пр-лей фонограмм от
незаконного воспр-ва 1971 г.;

и) Мадридское
соглашение о мн регистрации знаков
1891 г. и др.

к) Евразийская
патентная конвенция, Соглашение о
сотрудничестве в области охраны АП и
СП 1993 г., пр.

3) формально
действует старый ГК РСФСР 1964 г. (н-р,
ст.492 – о взаимоотношениях авторов двух
пр-ий, ст.514 – право на собственное
изобретение) и Основы ГЗ от 31.05.1991 г. (ст.
ст.149, 151 – права на фирменные наименования
и права на секреты пр-ва (ноу-хау).

79. Понятие обязательственного права. Отличие обязательств от правоотношений собственности

Обязательство
– это гражданско-правовое отношение,
в силу которого одно лицо ( должник)
обязано совершить в пользу другого лица
( кредитора) определенное действие, как
то: передать имущество, выполнить работу,
уплатить деньги, а кредитор имеет право
требовать от должника исполнения его
обязанности.

Особенности
:

  • Обязательство
    носит имущественный характер

  • В
    обязательстве участвуют исключительно
    две стороны : кредитор и должник

  • Обязанности
    должника в обязательстве носят активный
    характер

  • Интерес
    кредитора в обязательстве удовлетворяется
    не его собственными действиями, а
    посредством действий обязанного лица.

Содержанием
обязательственного правоотношения
являются – право кредитора и обязанность
должника ( долг ).

Объектом
обязательства являются действия
обязанного лица ( передать имущество).

Осуществление
обязательств обеспечивается
мерами государственного принуждения
в форме санкций, т.е. предусмотренных
законом неблагоприятных последствий
для лица.

Ограниченное
вещное право
— это право несобственника в том или
ином ограниченном законом отношении
использовать чужое, обычно недвижимое,
имущество в собственных интересах без
участия собственника имущества (а иногда
даже помимо его воли).

Признаки
ограниченного вещного права:

  • это
    право на вещь, находящуюся в собственности
    другого лица;

  • более
    узкий по сравнению с правом собственности
    характер;

  • собственник
    вещи сохраняет все свои правомочия в
    отношении вещи, однако в ограниченном
    виде;

  • ограниченное
    вещное право может включать как одно,
    так и все правомочия собственника
    (владение, пользование, распоряжение),
    но в более ограниченном виде;

  • право
    следования ограниченного вещного права
    за вещью независимо от смены собственника
    вещи (оно обременяет вещь и не прекращается
    при изменении ее собственника);

  • объектом
    ограниченного вещного права обычно
    является недвижимость;

в)
право пожизненного наследуемого владения
земельным участком находящихся в гос.
или муниципальной собственности;
состоит в возможности бессрочно владеть
и пользоваться земельным участком с
определенной хозяйственной (или личной)
целью, а также, при отсутствии положений
закона об ином, возводить на этом участке
здания, сооружения и иное недвижимое
имущество с приобретением права
собственности на них.

В
настоящее время такое предоставление
гражданам – не допускается. Распоряжение
земельным участком, находящимся на
праве пожизненного наследуемого
владения, не допускается, за исключением
перехода прав на земельный участок по
наследству. Граждане, имеющие земельные
участки в пожизненном наследуемом
владении(
приобретшие его до введения нового ЗК),
имеют право приобрести их в собственность
( но только один раз ).

г)
право постоянного (бессрочного)
пользования земельным участком—
одно из ограниченных вещных прав в
отношении земельного участка. Отныне
такое предоставляется только
государственным и муниципальным
учреждениям и ОГВ. Граждане или юр.лица,
обладающие земельными участками на
праве постоянного пользования, не в
праве им распоряжаться.

Предлагаем ознакомиться:  Уведомление о применении усн из налоговой

д)
право пользования землей собственником
недвижимости;

ж)
право пользования жилым помещением.

Кроме
этого, нам представляется необходимым
отнести к О. в. п. также и з)
право пользователя присваивать доходы,
полученные от использования чужого
имущества на законном основании
(ст. 136 ГК РФ); и)
право залогодержателя на предмет залога
(ст. 347 и 353 ГК РФ); к)
право иждивенца
(ст. 601—605 ГК РФ);

Обязательственное
право является самой обширной подотраслью
гражданского права, которая состоит из
общей и особенной частей. В общую часть
включаются все нормы права, регулирующие
общие вопросы обязательств, а в особенную
часть – нормы, регулирующие отдельные
виды обязатльсств.

87. Способы обеспечения исполнения обязательств

Способы
обеспечения исполнения обязательств
– специальные меры, которые гарантируют
кредитору надлежащее исполнение
обязательства и стимулируют должника
к его надлежащему исполнению. Их виды
определяются законом или соглашением
сторон.

Вещно правовые способы защиты права собственности сущность виды

Большинство
способов имеют зависимый от основного
обязательства характер, и при
недействительности или прекращении
основного обязательства они также
прекращают свое действие. Однако могут
быть и самостоятельные, относительно
не зависимые от основного обязательства
способы обеспечения, например, банковская
гарантия.

Как
правило, о конкретном способе обеспечения
обязательств стороны должны договориться,
такое соглашение должно быть совершено
в письменной форме, в противном случае,
как правило, по указанию закона наступает
его недействительность (хотя для
некоторых способов такое указание может
и не быть предусмотрено, например, для
соглашения о задатке).

1)
неустойка;

2) залог;

3) удержание
имущества должника;

4) поручительство;

5) банковская
гарантия;

6) задаток.

Место
исполнения обязательства
обычно определяется в договоре. Если
же оно не явствует из условий договора
или существа обязательства, то применяются
правила ст. 316 ГК. В этом случае исполнение
должно быть произведено:

  • по
    обязательству передать недвижимое
    имущество

    — в месте нахождения имущества;

  • по
    обязательству передать
    товар
    ,
    предусматривающему его перевозку, — в
    месте сдачи товара первому перевозчику
    для доставки его кредитору;

  • по
    другим обязательствам предпринимателя
    передать товар

    — в месте изготовления или хранения
    товара;

  • по
    денежным обязательствам

    — в месте жительства кредитора —
    физического лица либо в месте нахождения
    кредитора — юридического лица;

  • до
    всем другом обязательствам

    — в месте жительства должника, а если
    должником является юридическое лицо
    — в месте его нахождения.

1.С
определенным сроком исполнения,
где срок может быть определен
конкретным днем,
в который обязательство должно быть
исполнено, либо периодом
времени,
в течение которого обязательство должно
быть исполнено.

  • Обязательства,
    не предусматривающие срока их исполнения

    и не содержащие условий, позволяющих
    определить этот срок

  • Обязательства,
    срок которых определен моментом
    востребования (
    должно
    быть исполнено в 7-дневный срок со дня
    предъявления кредитором требования)

Возможно
досрочное
исполнения обязательства. Неисполнение
обязательства в установленный срок
называется просрочкой
исполнения.

Обеспечение
исполнения обязательств
– использование установленных законом
обеспечительных мер имущественного
характера, стимулирующих должника к
исполнению обязательства.

Основание
возникновения
: В основании акцессорного обязательства
лежит намерение создать дополнительную
гарантию исполнения обязательства.

Способы
обеспечения исполнения носят имущественный
характер. Эти способы являются
дополнительными ( акцессорными) к
основному. Например, при заключении
кредитного договора, составляется
дополнительное ( акцессорное) обязательство
– поручительство, с целью обеспечения
исполнения обязательства.

Свойство
акцессорности выражается в следующем:

  • Недействительность
    основного обязательства влечет
    недействительность акцессорного

  • Прекращение
    основного обязательства влечет
    прекращение акцессорного

  • Переход
    прав по основному обязательству влечет
    переход прав и по акцессорном ( так, при
    смене должников, меняются и их поручители)

  • Изменение
    основного обязательства влечет
    прекращение акцессорного

Вещно правовые способы защиты права собственности сущность виды

1.Личные
способы
– подразумевают обращения притязания
кредитора к необособленному заранее
имуществу конкретной личности – должника
или третьего лица. К личным способам
относятся: неустойка,
поручительство, банковская гарантия.

2.
Реальные
способы
( вещные) – предполагают возможность
удовлетворения интересов кредитора за
счет заранее обособленного, определенного
имущества должника или третьих лиц. К
ним относятся: залог,
задаток, удержание.

Поскольку
сделка — волевое действие, совершать
ее могут только дееспособные граждане.
Лица, обладающие частичной или ограниченной
дееспособностью, вправе самостоятельно
совершать только те сделки, которые
разрешены законом. Юридические лица,
обладающие общей правоспособностью,
могут совершать любые сделки, не
запрещенные законом.

Юридические лица,
обладающие специальной правоспособностью,
могут совершать любые сделки, не
запрещенные законом, за исключением
противоречащих установленным законом
целям их деятельности. Отдельные виды
сделок могут совершаться юридическими
лицами при наличии специального
разрешения (лицензии).

65. Понятие, основные признаки и виды ограниченных вещных прав. Отличие правомочий титульного владельца от правомочий собственника

https://www.youtube.com/watch{q}v=ytabouten-GB

1) авторское
право и смежные права
– регулирует отношения в связи с
созданием и использованием пр-ий науки,
лит-ры и искусства (АП), фонограмм,
исполнений, постановок, передач орг-ий
эфирного и кабельного вещания (СП).
Объединение АП и СП объясняется тесной
зависимостью возн. и осущ. СП от прав
авторов творческих пр-ий, а также
урегулированностью соотв. отношений
единым законом.

а)
все они обладают значит. сходством, с
одной стороны, и существенно отличаются
от иных объектов ИС. Все они являются
результатами ИД, имеют конкретных
создателей, права которых признаются
и охраняются законом.

б) их охрана осущ.
посредством единой формы – выдачей
патента.

Вещно правовые способы защиты права собственности сущность виды

в) единое законодат.
рег-е – Патентный закон.

Если в пр-ях
науки, лит-ры и искусства основная
ценность и предмет правовой охраны –
их худ. форма и язык, которые отражают
их оригинальность, то в объектах ПП
ценность представляет само содержание
решений, к которым пришли изобретатели.
В отличие от формы авторского пр-ия,
которая неповторима и может быть лишь
заимствована, решение в виде устройства,
способа, в-ва, штамма или внешнего вида
изделия может быть разработано другими
лицами независимо от его первого
создателя.

в) ср-ва
индивидуализации уч-в гражд. оборота и
производимой ими продукции (работ,
услуг):
фирменные наименован., ТЗ, ЗО и НМПТ.

г) нетрадиционные
объекты ИС: селекционные достижения,
топологии интегральных микросхем,
информация, составляющая служебную и
коммерч. тайну, др.

1) права на объекты,
подлежащие обязат. регистр. (права на
изобретения, пром. образцы, полезные
модели, ТЗ, доменные имена, селекционные
достижения);

2) права на объекты,
регистрация которых факультативна
(программы для ЭВМ, базы данных, топологии
ИМ);

3) права на объекты,
не требующие спец. регистрации (АП,
ноу-хау).

68. Право частной собственности граждан и юридических лиц

Граждане
могут
быть субъектами права частной собственности
независимо от возраста, состояния
здоровья, дееспособности. Субъектами
права собственности могут быть и
иностранные граждане, наравне с гражданами
РФ, а также лица без гражданства, кроме
случаев, установленных федеральными
законами или международным договором
РФ.

Для
того чтобы гражданин мог выступать в
качестве собственника,
не требуется специальной регистрации.
Если он намерен заниматься предпринимательской
деятельностью, то должен регистрироваться
в установленном порядке в качестве
индивидуального предпринимателя, а не
собственника, реализуя право на
использование своих способностей для
предпринимательской деятельности.

Круг
объектов, которые граждане могут иметь
в собственности,
очерчен оборотоспособностью имущества
(ст. 129 ГК). Гражданин может иметь в
собственности не только предметы
потребления (одежду, обувь, мебель,
квартиру, жилой дом и др.),

но
и средства производства (оборудование,
трактор и проч.), при этом имущество
может быть как движимым (денежные знаки,
ценные бумаги, различные предметы
домашнего обихода, автомашины и проч.),
так и недвижимым (жилой дом, квартира и
проч.).

Содержание
права собственности граждан составляют
правомочия владения, пользования и
распоряжения. Гражданиносуществляет
их своей властью, по своему усмотрению,
но в пределах,установленных
законом, и в установленном законом
порядке.

Субъектами
права собственности юридических
лиц,
согласно п. 3 ст. 213 ГК, признаются
коммерческие и некоммерческиеорганизации
(кроме государственных и муниципальных
предприятий, а такжеучреждений,
финансируемых собственником). Круг
юридических лиц-собственниковнеобычайно
широк: это хозяйственные общества и
товарищества, производственные ипотребительские
кооперативы, общественные и религиозные
организации

(объединения),
ассоциации и союзы, а также другие
предусмотренные законом организации.

Право
собственности юридических лиц
характеризуется
следующими наиболее существенными
признаками. Прежде всегоименно
юридическое лицо является единственным
собственникомпринадлежащего
ему имущества. Учредители юридическоголица-собственника
имеют на его имущество либо обязательственные
права, еслиречь
идет о хозяйственных обществах и
товариществах, производственных ипотребительских
кооперативах, либо вообще не имеютимущественных
прав, если речь идет об общественных и
религиозных организациях, ассоциациях
и союзах.

В
собственности юридического лица
находится имущество,
переданное ему в качестве вклада его
учредителями, а также произведенное и
приобретенное юридическим лицом по
иным основаниям в процессе его
деятельности.

Юридические
лица, подобно иным собственникам, вправе
совершать в отношении своего имущества
любые действия,
не противоречащие закону, иным правовым
актам и не нарушающие права и охраняемые
законом интересы других лиц. В собственности
может находиться как движимое, так и
недвижимое имущество.

Переход
ИП на РИД или СИ к др. лицу без заключения
договора с правообладателем допускается
в случаях и по основаниям, которые уст.
законом, в т.ч. в порядке универс.
правопреемства (наследование, реорг.
ЮЛ) и при обращении взыскания на имущество
правообладателя.

Вещно правовые способы защиты права собственности сущность виды

Ст.307
ГК РФ

Обязательство
– правоотношение, в котором одно лицо
(должник) обязан совершить в пользу
другого лица (кредитора) определённое
действие (или воздержаться от совершения
какого-то действия), а кредитор имеет
право требовать исполнения обязанности
должника.

Сторонами
обязательства являются кредитор и
должник.

Основания
возникновения обязательств

1.
Договор (договорные обязательства)

2.
Причинение вреда (деликтные обязательства)

3.
Неосновательное обогащение (кондикционные
обязательства)

4.
Иные действия и события (например,
односторонние сделки, административные
акты и др.)

Сторонами
обязательства являются кредитор и
должник. В качестве каждой из сторон
могут участвовать одно или одновременно
несколько лиц (п. 1 ст. 308 ГК).

Как
и всякое относительное правоотношение,
обязательство устанавливается между
строго определенными лицами. Обязательство
не создает обязанностей для лиц, не
участвующих в нем в качестве сторон
(для третьих лиц) (п. 3 ст. 308 ГК). Участники
гражданского оборота не могут своим
соглашением возложить обязанность на
третье лицо помимо его воли.

Вместе
с тем в случаях, предусмотренных законом,
иными нормативными актами или соглашением
сторон, обязательство может создавать
для третьих лиц права в отношении одной
или обеих сторон обязательства. Так,
заключение договора в пользу третьего
лица порождает у третьего лица право
требовать от должника исполнения
обязательства в свою пользу (ст. 430 ГК).

Особенности
исполнения при множественности субъектов.В
качестве каждой из сторон — кредитора
или должника — могут участвовать
одновременно несколько лиц (п. 1 ст. 308
ГК). В подобном случае говорят о
множественности лиц в обязательстве.

Множественность
лиц может иметь место на стороне кредитора
(активная), на стороне должника (пассивная),
либо на каждой из сторон обязательства
(смешанная). Так, в случае продажи дома
сособственниками покупателю обязательство
по оплате цены будет характеризоваться
активной множественностью, а обязательство
по передаче дома — пассивной.

В
зависимости от правового положения
субъектов обязательства с множественностью
лиц подразделяются на долевые и
солидарные.

При
этом, следуя сложившемуся исторически
и существующему во всех развитых
правопорядках принципу «солидарность
не предполагается», Гражданский
кодекс презюмирует обязательства с
множественностью лиц как долевые.

Долевая
множественность характеризуется тем,
что каждый из участников обладает
правами или несет обязанности в пределах
определенной доли.

Таким
образом, при активной множественности
каждый кредитор имеет право требования
в определенном размере (доле), обособлено
и независимо от прав других кредиторов.
При пассивной множественности на каждом
из должников лежит отдельный,
самостоятельный и обособленный долг в
размере приходящейся на него доли.

Закон
презюмирует равенство долей всех
сокредиторов и (или) содолжников. Иное
может вытекать из закона, других правовых
актов. Так, долевая ответственность
законных представителей и соответствующего
образовательного (воспитательного)
учреждения за вред, причиненный
малолетним, будет строиться соразмерно
степени их вины в ненадлежащем воспитании
и неосуществлении должного надзора
(ст. 1073 ГК). Стороны также могут отступить
от равенства долей своим соглашением.

Солидарный
характер множественности возникает
лишь в исключительных случаях, прямо
предусмотренных законом или договором.
Так, Кодекс устанавливает солидарность
в отношении неделимых обязательств для
случаев совместного причинения вреда.
Обязательство с множественностью лиц,
связанное с предпринимательской
деятельностью, является солидарным,
если иное не предусмотрено законом,
иными правовыми актами или условиями
обязательства (п. 2 ст. 322 ГК).

При
пассивной солидарности обязанность
должников строится по принципу «круговой
поруки»: на каждом из них лежит
обязанность погашения долга в целом,
как будто бы каждый должник является
должником единственным. Данный режим
призван гарантировать интересы кредитора,
ибо пока хотя бы один из солидарных
должников продолжает оставаться
платежеспособным, кредитор может
рассчитывать на получение удовлетворения.

Как
следствие, кредитор вправе заявить
требование одновременно всем должникам
либо любому из них, притом как в полной
сумме, так и в ином размере. Кредитор,
заявивший требование одному из должников,
но не получивший полного его удовлетворения,
вправе требовать недополученное от
остальных солидарных должников. Ни один
из содолжников, даже исполнивший
обязательство частично, не выбывает из
правоотношения до полного погашения
требований кредитора.

Надлежащее
исполнение, произведенное одним из
солидарных должников, погашает
обязательство и, как следствие, освобождает
от исполнения кредитору других
содолжников. Поскольку последние
получают определенную имущественную
выгоду за счет потерь одного из должников,
закон предоставляет такому должнику
право регрессного (обратного) требования
к остальным должникам в равных долях
за вычетом доли, падающей на него самого.

Предлагаем ознакомиться:  Существенные условия договора уступки права требования

Регрессное
требование должника (регредиента)
является самостоятельным и независимым
от существовавшего права кредитора. В
рамках регрессного обязательства
регрессанты (должники) не могут
использовать возражения, которые они
могли противопоставить кредитору. Срок
исковой давности по этому требованию
должен исчисляться с момента его
возникновения (момента погашения
солидарного обязательства одним из
содолжников).

Активная
солидарность характеризуется тем, что
каждый из нескольких сокредиторов
является кредитором всей суммы долга
и вправе требовать уплаты ему должником
долга полностью либо в любой его части.

До
предъявления к нему иска одним из
солидарных кредиторов должник вправе
предложить исполнение любому из
сокредиторов по своему выбору. Если иск
охватывает лишь часть долга, все остальные
кредиторы (в том числе тот, кто заявлял
частичное требование) признаются
солидарными кредиторами в остающейся
части долга.

Надлежащее
исполнение, произведенное одному из
сокредиторов, погашает обязательства
должника перед другими сокредиторами,
однако не прекращает «внутренних»
правовых связей между кредиторами.
Исполнение, полученное одним из
сокредиторов, порождает обратное
требование к нему каждого из остальных
кредиторов возместить причитающуюся
им долю. Эти доли предполагаются равными,
если иное не вытекает из отношений между
кредиторами (п. 4 ст. 326 ГК).

88. Неустойка. Оформление соглашения о неустойке

Неустойка
— определяемая
законом или договором денежная сумма,
которую должник обязан уплатить кредитору
в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательства, в частности,
в случае просрочки исполнения.

В
зависимости от оснований установления
различают законную и договорную
неустойку.

Договорную
неустойку
устанавливают сами стороны. К
законной
относится неустойка, устанавливаемая
законом. Применение законной неустойки
не зависит от воли сторон. Законная
неустойка подлежит применению в случаях,
когда условие о неустойке не включено
в договор или размер договорной неустойки
меньше размера неустойки, установленной
законом.

В
зависимости от возможности сочетания
неустойки с возмещением убытков закон
различает четыре
вида неустойки:
зачетную, штрафную, исключительную и
альтернативную.

1.Зачетная
неустойка
позволяет кредитору помимо неустойки
требовать возмещения убытков в части,
не покрытой неустойкой, т.е. с зачетом
неустойки. Например если неустойка
10.000р, а ущерб составил 15.000р, то с должника
может быть взыскано только 15.000р ( 10.000-
неустойка и 5.000 – убытки).

2.При
штрафной
неустойке
кредитор вправе требовать возмещения
в полном объеме причиненных убытков и,
сверх того, уплаты неустойки ( неустойка
убыток). Это наиболее строгий вид
неустойки, используемый за наиболее
грубые и значительные нарушения
обязательств.

3.Исключительная
неустойка,
в отличие от штрафной, устраняет право
на взыскание убытков, т.е взыскивается
только неустойка.

4.Наконец,
альтернативная
неустойка
предусматривает кредитору возможность
взыскать либо неустойку, либо убытки.

Убыток

выраженный в денежной форме ущерб,
который причинен одному лицу,
противоправными действиями другого.
Под убытками понимается: а) расходы,
которое лицо, чье право нарушено,
произвело или должно произвести для
восстановления нарушенного права, утра
та или повреждение имущества (реальный
ущерб); б) неполученные доходы, которые
лицо получило бы при обычных условиях,
если бы его право не было нарушено
(упущенная выгода).

Целью
неустойки является не обогащение
кредитора, а восстановление его
нарушенного права. Поэтому суд
имеет право уменьшить размер неустойки,
если она явно не соразмерна последствиям
нарушения, допущенного должником.

Неустойка
– определенная законом или договором
денежная сумма, которую должник обязан
уплатить кредитору в случае неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательства.

https://www.youtube.com/watch{q}v=ytcreatorsen-GB

Неустойка
является и мерой гражданско-правовой
ответственности (наказанием за нарушение
обязательства), и способом обеспечения
исполнения обязательства (гарантирует
кредитору надлежащее исполнение
обязательства и стимулирует должника
к его надлежащему исполнению).

1) законная
неустойка – устанавливается законом,
ее размер стороны не вправе уменьшить
своим соглашением, увеличение ее размера
возможно соглашением сторон при
отсутствии прямого запрета в законе;

2) договорная
неустойка – устанавливается соглашением
сторон, которое должно быть совершено
в письменной форме под угрозой
недействительности.

1) неустойка
в виде штрафа – твердая денежная сумма,
взыскиваемая однократно;

2) неустойка
в виде пени – взыскивается нарастающим
итогом за каждый день нарушения
обязательства.

1) зачетная
неустойка означает, что убытки можно
взыскать только в сумме, не покрытой
неустойкой, то есть сумма неустойки
зачитывается в счет возмещения убытков;
неустойка считается зачетной, если иной
вид неустойки не предусмотрена законом
или договором;

2) штрафная
неустойка позволяет взыскать убытки в
полном объеме сверх неустойки;

3) альтернативная
неустойка означает возможность взыскания
либо неустойки, либо убытков по выбору
кредитора;

4) исключительная
неустойка – когда допускается взыскание
только неустойки, но не убытков.

Основания
для применения ответственности в виде
уплаты неустойки

1) нарушение
обязательства, которое может выразиться
в его неисполнении или ненадлежащем
исполнении;

2)
вина (действуют все правила относительно
вины, изложенные выше).

При
взыскании неустойки кредитор не обязан
доказывать причинение ему убытков,
поэтому ее легче взыскать, чем убытки.

Согласно
ст. 333 ГК РФ суд вправе уменьшить
размер неустойки, если она явно
несоразмерна последствиям нарушения
обязательства. Это правило связано с
компенсационным характером
гражданско-правовой ответственности,
согласно которому нельзя получить
больше того, что потерял при правонарушении,
нельзя обогатиться за счет нарушения.

79. Понятие обязательственного права. Отличие обязательств от правоотношений собственности

1.
В случаях, предусм. ГК, издание НПА в
целях регулирования отнош. в сфере ИС,
связанных с объектами авторских и
смежных прав, осуществляет уполномоч.
федер. орган исполн. власти, осущ. НП
регулирование в сфере авторского права
и смежных прав (сейчас – по пост. Правит-ва
РФ № 276 от 07.05.2006 г. «Об упорядочении
функций ФОИВ в области авторкого права
и смежных прав» — Мин-во культуры и
массовых коммуникаций РФ).

2.
В случаях, предусм. ГК, издание НПА в
целях регулир. отнош. в сфере ИС, связанных
с изобретениями, ПМ, ПО, программами для
ЭВМ, базами данных, ТИМ, ТЗ и ЗО, НМПТ,
осущ. уполномоч. ФОИВ, осущ. НП рег-е в
сфере ИС (сейчас — по пост. Правит-ва РФ
№ 299 от 16.06.2004 г. (в ред. от 22.04.2005 г) – ФС
по ИС, патентам и ТЗ).

3.
Юридически значимые действия по гос.
регистрации изобретений, ПМ, ПО,
программами для ЭВМ, базами данных, ТИМ,
ТЗ и ЗО, НМПТ, включая прием и экспертизу
соотв. заявок, по выдаче патентов и
свидетельств, удостовер. ИП их обладателей
на указ. РИД и на СИ, а в случаях, предусм.
законом, также иные действия, связанные
с правовой охраной РИД и СИ, осуществляет
ФОИВ по ИС. В случаях, предусм. ст.1401-1405
ГК (секретные изобретения), указанные
действия могут осуществлять также ФОИВ,
уполномоч. Правительством РФ.

4.
В отношении селекционных достижений
эти функции осущ. соответственно
уполномоч. ФОИВ, осущ. НП рег-е в сфере
сельского хозяйства, и ФОИВ по СД.

49. Понятие недействительности сделок.

Действительность
сделки означает признание за ней качеств
юридического факта, порождающего тот
правовой результат, к которому стремились
субъекты сделки. Действительность
сделки определяется законодательством
посредством следующей системы условий

ОСНОВАНИЯ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ СДЕЛОК — установленный
гражданским законодательством РФ
перечень оснований, при наличии которых
сделка является недействительной.

1.
Сделка,
совершенная с целью, заведомо противной
основам правопорядка
или нравственности — ничтожна. При
наличии умысла у обеих сторон такой
сделки —в доход РФ взыскивается все
полученное ими по сделке. При наличии
умысла лишь у одной из сторон такой
сделки все полученное ею по сделке
должно быть возвращено др. стороне, а
полученное последней либо причитавшееся
ей в возмещение исполненного взыскивается
в доход РФ.

2.Мнимая
сделка,
т.е. сделка, совершенная лишь для вида,
без намерения создать соответствующие
ей правовые последствия, ничтожна
( дарение вещи, с целью вывести ее из под
конфискации)

3.Притворная
сделка,
т.е. сделка, которая совершена с целью
прикрыть др. сделку, ничтожна. К сделке,
которую стороны действительно имели в
виду, с учетом существа сделки, применяются
относящиеся к ней правила.

4.Ничтожной
является также сделка,
совершенная гражданином, признанным
недееспособным
вследствие
психического расстройства. Каждая из
сторон такой сделки обязана возвратить
другой все полученное в натуре, а при
невозможности — возместить его стоимость
в деньгах.

6.Сделка,
совершенная юридическим лицом в
противоречии с целями деятельности,
определенно ограниченными в его
учредительных документах, либо юридическим
лицом, не имеющим лицензии на занятие
соответствующей деятельностью, может
быть признана судом недействительной.

7.По
общему правилу, сделка,
совершенная несовершеннолетним в
возрасте от 14 до 18 лет без согласия его
родителей,
усыновителей или попечителя, в случаях,
когда такое согласие необходимо, может
быть признана судом недействительной
по иску родителей, усыновителей или
попечителя (ст. 175 ГК РФ).

8.
Сделка по распоряжению имуществом,
совершенная без согласия попечителя
гражданином, ограниченным
судом в дееспособности
вследствие злоупотребления спиртными
напитками или наркотическими средствами,
может быть признана судом недействительной
по иску попечителя

9.Если
сделка совершена гражданином, хотя и
дееспособным, но находившимся в момент
ее совершения в состоянии, когда он не
был способен понимать значение своих
действий или руководить ими, то она
может быть признана судом недействительной
по иску этого гражданина либо иных лиц,
чьи права или охраняемые законом интересы
нарушены в результате ее совершения
(ст. 177 ГК РФ).

10.В
соответствии со ст. 178 ГК РФ сделка,
совершенная под влиянием заблуждения,
имеющего существенное значение, может
быть признана судом недействительной
по иску стороны, действовавшей под
влиянием заблуждения.

11.Сделка,
совершенная под влиянием обмана, насилия,
угрозы,
злонамеренного соглашения представителя
одной стороны с др. стороной, а также
сделка, которую лицо было вынуждено
совершить вследствие стечения тяжелых
обстоятельств на крайне невыгодных для
себя условиях, чем др. сторона
воспользовалась (кабальная сделка),
может быть признана судом недействительной
по иску потерпевшего (ст. 179 ГК РФ).

14) Ст.1247 Патентные поверенные

1.
Ведение дел с ФОИВ по ИС может осущ.
заявителем, правообладателем, иным
заинтерес. лицом самостоятельно, или
через патентного поверенного, зарегистр.
в указанном федер. органе, или через
иного представителя.

2.
Граждане, постоянно проживающие за
пределами терр. РФ, и иностр. ЮЛ ведут
дела с ФОИВ по ИС через ПП, зарег-х в
указ. ФО, если международным договором
РФ не предусм. иное.

https://www.youtube.com/watch{q}v=ytpolicyandsafetyen-GB

Если
заявитель, правообладатель, иное
заинтерес. лицо ведут дела с ФОИВ по ИС
самост. или через представителя, не
являющегося зарегистр. в указанном ФО
патентным поверенным, они обязаны по
требованию указ. ФО сообщить адрес на
терр. РФ для переписки.

Полномочия
ПП или иного представителя удостоверяются
доверенностью, выданной заявителем,
правообладателем или иным заинтерес.
лицом.

3.
В качестве ПП может быть зарегистрирован
гр-н РФ, постоянно проживающий на ее
территории. Другие требования к ПП,
порядок его аттестации и регистрации,
а также его правомочия в отношении
ведения дел, связанных с правовой охраной
РИД и СИ, уст. законом.

АП
– совокупность норм ГП, рег-х отношения
по признанию авторства и охране
произведений науки, лит-ры и искусства,
установлению режима их использования,
наделению их авторов неимущ. и имущ.
правами, защите прав авторов и др.
правообладателей.

1) свобода творчества
(ст.44 Конституции РФ). Цензура запрещена
ст.33 З-РФ «О СМИ»: «требование к редакции
СМИ со стороны д.л., гос. органов, учреждений
и общ. орг-ий предварительно согласовывать
сообщения и материалы (кроме случаев,
когда д.л. является автором или
интервьюируемым), а равно наложение
запрета на распространение сообщений
и материалов, их отдельных частей, — не
допускаются».

2) сочетание личных
интересов автора и интересов общества:
авторы не должны иметь неограниченный
контроль за использованием своих пр-ий;
такая монополия возможна лишь в отношении
необнародованных пр-ий; интересы других
граждан не должны игнорироваться, если
пр-ие с согласия автора стало доступно
для всеобщего сведения.

3) неотчуждаемость
личных неимущ. прав автора: право
авторства, право на имя не могут перейти
к другим лицам, хотя бы сам автор и
выразил на это свое согласие.

4) свобода авторского
договора: на замену типовых АД. Ныне
зак-но обеспечиваются интересы автора
только в части а) запрета включать в АД
явно кабальные для автора условия (н-р,
о передаче прав на пр-ия, которые автор
может создать в будущем); б) предоставления
авторам опр. прав (н-р, расторгать АД по
истечении 5 лет с даты его заключения,
если конкретный срок договора сторонами
не определен) или наложение обязанностей
на пользователей пр-ми (н-р, по выплате
автору аванса по договору заказа).

1) признание
авторства и охрана произведений (понятия
в зак-ве нет). Произведение – любая
отвечающая требованиям закона идеальная
система НТ категорий (пр-я науки), лит.
и худ. образов (пр-я лит-ры и искусства).
В законе даются определения лишь отд.
видов пр-ий (аудивизуальное пр-е, база
данных, программы для ЭВМ и пр-я
декоративно-прикладного искусства).

2) уст-е режима
использования пр-ий (ст.138 ГК – обладатель
АП имеет исключительное право
использования, 3-и лица вправе использовать
пр-е лишь с согласия обладателя).

3) наделение авторов
пр-ий и иных правообладателей комплексом
личн. И имущ. прав.

4)
защита АП.

1) ГК;

2) Закон РФ от
09.07.1993 г. «Об АП и СП» \ ВВС РФ. 1993. № 32 в
редакции З-РФ от 19.07.1995 г. \ СЗ РФ. 1995. №
30; Закон РФ от 23.09.1992 г. «О правовой охране
программ для ЭВМ и баз данных» \ ВВС РФ.
1992, № 42.

3) указы Президента
и пост. Правительства РФ;

4) мн д-ры РФ:
Бернская конвенция об охране лит. и худ.
пр-ий 1886 г., вступившая в силу для РФ с
13.03.1995 г.; Всемирная (Женевская) конвенция
об АП от 06.09.1952, вступившая в силу для РФ
в первоначальной редакции – с 27.05.1973
г., в редакции 1971 г. – с 09.03.1995 г. Конвенция
об учреждении ВОИС от 14.07.1967 г. Брюссельская
Конвенция о распространении несущих
программы сигналов, передаваемых через
спутники, от 21.05.1974 г.

Предлагаем ознакомиться:  Битва за регистрацию. Как в квартиры вписывают и выписывают жильцов без согласия собственников

5) Инф. письмо
Президиума ВАС РФ № 47 от 28.09.1999 г. «Обзор
практики рассмотрения споров, связанных
с применением З-РФ «Об АП и СП» \ Вестник
ВАС РФ, 1999, № 11.

Произведение –
сов-сть идей, мыслей и образов, получивших
в рез-те творческой деят. автора свое
выражение в доступной для восприятия
человеческими чувствами конкретной
форме, допускающей возможность
вопроизведения».

Важно отличать
само пр-ие (немат. сущность) от формы его
воплощения – вещественной формы
(рукопись, рисунок, нотная запись, др.).
Связь пр-ия со своим мат. носителем может
быть неразрывной (картина, скульптура).
Но АП охраняет пр-ие (которое может быть
уникальным) как систему образов, мыслей,
идей в связи с возможностью его воспр-ия.

АП на пр-ие не
связано с ПС на мат. объект, в котором
оно выражено. — переход ПС на мат. объект
или право владения мат. объектом сами
по себе не влекут за собой перехода АП
на пр-ие. Исключение: пр-ие ИЗО – при
передаче ПС (права владения) на пр-ие
ИЗО к приобретателю переходят и отдельные
АП (н-р, право помещать пр-ие на публичных
выставках без выплаты особого
вознаграждения автору, право на
распространение пр-ия).

Не любые пр-я
науки, лит-ры и искусства, а 1) являющиеся
рез-том творческой деятельности 2)
существующие в к-л объективной форме.

1) критерии
творчества (в
законе не раскрывается):
умственная деят., завершающая созданием
творчески самост. рез-та науки, лит-ры
и искусства. Это продуктивная деят.,
репродуктивн. деят. – выражается в
воспроизводстве мыслей или образов.

Творчество
– деят. человека, порождающая нечто
качественно новое и отличающееся
неповторимостью, оригинальностью и
уникальностью. Для АП важен не столько
творческий характер деят., сколько
аналогичный признак ре-та. По мнению
большинства ученых, показателм твоческой
деят. является новизна пр-ия (как синоним
оригинальности). Новизна может выражаться
в новом содержании, новой форме пр-ия,
новой идее, новой научной концепции.

Самостоятельность
создания рез-та ИД (т.е. это не копирование,
не плагиат или «пиратство»). АП охраняет
любые творчески самост. пр-я независимо
от их назначения и достоинства.

2) объективная
форма: а)
письменная (рукопись, машинопись, нотная
запись, т.д.); б) устная (публичное
произнесение, исполнение, пр., речи, в
т.ч. судебные, доклады, лекции, проповеди);
в) звуко- или видеозапись (механическая,
магнитная, цифровая, оптическая, др.);
г) объемно-пространственная (скульптура,
модель, макет, сооружение и т.п.).

Объективная
форма пр-я выражается, как правило, с
помощью различных мат. носителей (бумага,
холст, камень, дискета, пр.). При этом на
мат. носители может существовать право
собств. или иное вещное право. В этой
связи в п.5 ст.6 З-РФ «Об АП» указано, что
АП не связано с ПС на мат. объект, в
котором пр-е выражено.

Для признания
пр-я, выраженного в объективной форме,
объектом АП не имеет значения также
способ его выражения (запись стихов на
манжетах, папиросных коробках, обрывках
газет).

ЗОАП, разрешая
многолетний спор, ограничивается
указанием на необх. придания пр-ию
объективной формы и не упоминает при
этом о том, что данная форма должна
позволять вопр-ть его. Т.е. зак-ль
однозначно признал, что АП охраняются
любые выраженные вовне пр-ия, в т.ч. и
те, объективная форма которых не связана
с мат. носителем.

Защита подобных пр-ий,
н-р, публично произнесенных, но нигде
не зафиксированных речей, лекций,
докладов, особенно защита их от искажений,
представляется более сложной, чем защита
пр-ий, связанных с к-л мат. носителем. В
подтверждение сказанного Н.Л. Зильберштейн
приводил пример с увертюрой к опере
«Князь Игорь», которую А.П.

Для возн., осущ.
и охраны АП не требуется регистрации
пр-ия, иного спец. оформления или
соблюдения к-л иных формальностей.
Согласно п.1 ст.9 ЗоАП АП порождается
фактом создания пр-ия. Закон не требует
подтверждения наличия у пр-ия вышеуказанных
критериев. В случае спора суд назначает
экспертизу для разъяснения вопросов,
связанных с установлением жанра, вида
или характера пр-ия, величины творческого
вклада в него и пр.

Вместе с тем,
после присоединения СССР в 1973 г. к
Всемирной конвенции об АП 1952 г. на всех
печатных изданиях (книгах, журналах,
конвертах грампластинок, др.) стал
проставляться знак охраны АП: 3 элемента:
С в окружности, имя (наименование)
обладателя АП, года первого опубликования
пр-ия. Порядок и условия проставления
знака охраны регламентированы, в
частности, Инструкцией «О порядке
проставления знака охраны АП на пр-ях
лит-ры, науки и искусства», утв.
Госкомиздатом СССР 03.07.1989 г. \ БНА СССР,
1990, № 5.

Применение знака
охраны зависит от усмотрения обладателя
исключит. АП. ст.13 З-РФ «О правовой
охране прграмм для ЭВМ и баз данных»:
регистрация программных средств
факультативна.

А) опубликование
– выпуск в
обращение с согласия автора экземпляров
пр-я в кол-ве, достаточном для удовлетворения
разумной потребности публики (тиражи,
оправданные читательским спросом).

Б)
показ
– демонстрация оригинала или экземпляра
пр-я непосредственно или на экране с
помощью пленки, диапозитива, ТВ кадра
или иных техн. средств (кинофильмы, пр-я
живописи, экспонируемые на открытых
выставках). Экземпляр пр-я – копия,
изготовленная в любой мат. форме.

В)
исполнение
– представление пр-я посредством игры,
декламации, пения, танца в живом исполнении
или с помощью техн. средств (теле и
радиовещания, кабельного ТВ, др.); показ
кадров аудиовизуального пр-я в их
последовательности (с сопровождением
или без сопровождения звуком).

Г) передача
в эфир –
сообщение пр-я посредством его передачи
по радио или ТВ.

Для того, чтобы
Б-Г считались обнародованием, они должны
носить публичный характер – т.е. делать
пр-е потенциально доступным неопределенному
кругу лиц. Публично – в месте, открытом
для свободного посещения, или в месте,
где присутствуют значительное число
лиц, не принадлежащих к обычному кругу
семьи.

Объектом АП является
не только пр-ие в целом, но и часть пр-ия
(включая его название), которая является
рез-м творческой деят. и может быть
использована самостоятельно (п.3 ст.6
ЗоАП). К неохраняемым элементам пр-ия
худ. лит-ры отнесены тема, материал пр-я,
сюжетное ядро, идейное содержание. Их
заимствование не налагает на пользователей
никаких обязанностей, т.е.

не является
нарушением АП (н-р, история Дон Жуана,
образ которого создан Тирсо де Молина,
получила худ. воплощение в пр-ях Мольера,
Гофмана, Мюссе, Моцарта, Байрона, Пушкина,
Толстого и др.) сюжет (план) пр-я
передавался одним литератором другому
и вопрос о соавторстве не возникал (н-р,
Пушкин подсказал Гоголю сэжет «Ревизора»).

Пример из судебной практики, когда театр
музыкальной комедии поставил оперетту
по сюжету опубликованного М. Фельетона.
Суд отказал М. В иске, указав на то, что
использование сообщения в прессе о том
или ином происшествии для написания
либретто к оперетте не является нарушением
права автора сообщения.

К юридически
значимым (охраняемым) элементам пр-ия
относятся образы (форма выражения мыслей
и чувств автора) – внутрення форма пр-я,
и язык (ср-ва и приемы создания автором
пр-я, сов-сть используемых им
изобразительно-выразительных чувств)
— внешняя форма.

Поскольку АП
охраняет форму пр-я, для установления
случаев нарушения АП путем заимствования
решающее значение имеют буквальные
совпадения, для чего составляют таблицы
совпадений.

4. Соблюдение формы сделки.

Сделка
порождает права и обязанности при
условии соблюдения требуемой формы.
Сделки могут совершаться устно,
в письменной
форме (простой или нотариальной), путем
осуществления конклюдентных
действий, молчания
(бездействия).

Сделка,
которая может быть совершена устно,
может совершаться также путем осуществления
лицом конклюдентных действий .
Конклюдентные действия (от лат. соnchjdere
— заключать) — поведение, посредством
которого обнаруживается намерение лица
вступить в сделку. Так, опуская в автомат
деньги, лицо изъявляет волю на покупку
товара, содержащегося в автомате.

52. Воля и волеизъявление в сделке. Сделки с пороками воли

Воля
и волеизъявление имеют значение для
действительности сделки. Сделки с
пороками воли можно подразделить на
сделки, совершенные без внутренней воли
на ее совершение, и сделки, в которых
внутренняя воля сформировалась
неправильно.

К
таким сделкам относятся:

  • Сделки
    под влиянием обмана, насилия, угрозы

  • Сделки,
    совершенные гражданином, не способным
    понимать значение своих действий или
    руководить ими.

Такие
сделки признаются оспоримыми.
Для признания угрозы существенной
обязательным условием является ее
реальность, т.е действительная возможность
причинения значительного вреда участнику
сделки либо его близким.

Сделки,
совершенные под влиянием обмана,
заблуждения, кабальные сделки
характеризуются наличием внешне
выраженной воли, однако сформировавшейся
под воздействием обстоятельств,
искажающих истинную волю лица.

Обман
– намеренное введение в заблуждение
стороны в сделке. Обман может выражаться
как в активных действиях ( сообщение
ложных сведений) так и в пассивных (
умолчание о каких либо дефектах).

Заблуждение,
в отличие от обмана, возникает в результате
недоговоренности, отсутствии должной
осмотрительности.

Кабальные
сделки,
совершаемые вследствие стечения тяжелых
обстоятельств, имеют порок воли, поскольку
их формирование протекает под воздействием
таких обстоятельств, при которых
практически исключается нормальное
формирование воли, что побуждает
заключить сделку на крайне невыгодных
для себя условиях.

53. Мнимые и притворные сделки

Мнимая
сделка совершается лишь для вида, без
намерения создать соответствующее ей
правовые последствия. Подобные сделки
совершаются с целью создать видимость
правовых последствий, не желая их
наступления в действительности ( например
– пытаясь избежать конфискации имущества,
гражданин оформляет договор дарения
на имя своего родственника). Мнимые
сделки ничтожны.

Притворная
сделка в свою очередь как бы прикрывает
своей формой истинную сделку. Поскольку
притворная сделка не имеет основания,
она ничтожна.

Статья 228. Приобретение права собственности на находку

1.
Если в течение шести месяцев с момента
заявления о задержании безнадзорных
домашних животных их собственник не
будет обнаружен или сам не заявит о
своем праве на них, лицо, у которого
животные находились на содержании и в
пользовании, приобретает право
собственности на них.

При
отказе этого лица от приобретения в
собственность содержавшихся у него
животных они поступают в муниципальную
собственность и используются в порядке,
определяемом органом местного
самоуправления.

В
случае явки прежнего собственника
животных после перехода их в собственность
другого лица прежний собственник вправе
при наличии обстоятельств, свидетельствующих
о сохранении к нему привязанности со
стороны этих животных или о жестоком
либо ином ненадлежащем обращении с ними
нового собственника, потребовать их
возврата на условиях, определяемых по
соглашению с новым собственником, а при
недостижении соглашения — судом.

1.
Если в течение шести месяцев с момента
заявления о находке в полицию или в
орган местного самоуправления лицо,
управомоченное получить найденную
вещь, не будет установлено или само не
заявит о своем праве на вещь нашедшему
ее лицу либо в полицию или в орган
местного самоуправления, нашедший вещь
приобретает право собственности на
нее.

2.
Если нашедший вещь откажется от
приобретения найденной вещи в
собственность, она поступает в
муниципальную собственность.

Статья 233. Клад

1.
Клад, то есть зарытые в земле или сокрытые
иным способом деньги или ценные предметы,
собственник которых не может быть
установлен поступает в собственность
лица, которому принадлежит имущество
(земельный участок, строение и т.п.), где
клад был сокрыт, и лица, обнаружившего
клад, в равных долях, если соглашением
между ними не установлено иное.

При
обнаружении клада лицом, производившим
раскопки без согласия на это собственника
земельного участка, где клад был сокрыт,
клад подлежит передаче собственнику
земельного участка, где был обнаружен
клад.

2.
В случае обнаружения клада, содержащего
вещи, относящиеся к памятникам истории
или культуры, они подлежат передаче в
государственную собственность. При
этом собственник земельного участка
или иного имущества, где клад был сокрыт,
и лицо, обнаружившее клад, имеют право
на получение вместе вознаграждения в
размере пятидесяти процентов стоимости
клада. Вознаграждение распределяется
между этими лицами в равных долях, если
соглашением между ними не установлено
иное.

При
обнаружении такого клада лицом,
производившим раскопки или поиски
ценностей без согласия собственника
имущества, где клад был сокрыт,
вознаграждение этому лицу не выплачиваются
и полностью поступает собственнику.

3.
Правила настоящей статьи не применяются
к лицам, в круг трудовых или служебных
обязанностей которых входило проведение
раскопок и поиска, направленных на
обнаружение клада.

Статья 222. Самовольная постройка

1.
Самовольной постройкой является жилой
дом, другое строение, сооружение или
иное недвижимое имущество, созданное
на земельном участке, не отведенном для
этих целей в порядке, установленном
законом и иными правовыми актами, либо
созданное без получения на это необходимых
разрешений или с существенным нарушением
градостроительных и строительных норм
и правил.

2.
Лицо, осуществившее самовольную
постройку, не приобретает на нее право
собственности. Оно не вправе распоряжаться
постройкой — продавать, дарить, сдавать
в аренду, совершать другие сделки.

Самовольная
постройка подлежит сносу осуществившим
ее лицом либо за его счет, кроме случаев,
предусмотренных пунктом 3 настоящей
статьи.

Право
собственности на самовольную постройку
может быть признано судом, а в
предусмотренных законом случаях в ином
установленном законом порядке, за лицом,
в собственности, пожизненном наследуемом
владении, постоянном (бессрочном)
пользовании которого находится земельный
участок, где осуществлена постройка.

https://www.youtube.com/watch{q}v=ytpressen-GB

Право
собственности на самовольную постройку
не может быть признано за указанным
лицом, если сохранение постройки нарушает
права и охраняемые законом интересы
других лиц либо создает угрозу жизни и
здоровью граждан.

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector